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2026年7月16日上午,北京知识产权法院开庭审理了一起很少见官司。
原告是法国奢侈品牌路易威登,也就是大家熟悉的LV。被告,是中国国家知识产权局。
一个法国奢侈品牌,居然把中国知识产权主管部门告上了法庭?
就在半个月前,LV刚刚赢下另一场官司。一家中国茶饮品牌,因为使用近似四叶花图案,一审被判赔偿LV整整1030万元。
告完奶茶店,又告国家知识产权局。
两场官司前后脚出现,争的虽然不是同一个法律关系,背后却绕不开同一个问题:
LV的那朵四叶花,到底能管多宽?
LV为什么敢告国知局?它争的不是面子,是商标边界
LV起诉国家知识产权局,在法律程序上属于商标行政诉讼。
简单说,有其他经营者申请注册了一枚商标,LV认为这枚商标与自己的在先商标近似,于是向国家知识产权局提出异议或者无效宣告申请。
国家知识产权局审查后,没有支持LV的主张。
LV不服怎么办?嘴上骂没有用,只能拿着材料到北京知识产权法院起诉,请求法院撤销国家知识产权局作出的裁定。
其实中国企业如果不服商标裁定,同样可以起诉国家知识产权局。格力、华为以及大量普通商标申请人,都走过这条路。
它本质上是司法机关对行政裁定进行审查,值得注意的,是LV为什么非打不可。
一枚商标的价值,不只在它自己能不能使用,还在它能阻止多少别人使用。
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保护范围只有一米,别人稍微改改图案就能绕过去。
保护范围扩大到十米,凡是看起来有点像的花卉标识,都可能被挡在注册门外。
这场官司表面上争的是一枚商标能不能继续存在,实际争的是LV四叶花商标的围墙,到底能往外推多远。
这已经不是一张图的问题,而是一条长期经营的法律防线。
LV过去也曾多次起诉国家知识产权局,有的获得法院支持,有的被驳回。这说明法院并不是看到“LV”三个字就自动放行,而是要逐案比较图形、商品类别、商标知名度和混淆可能。
截至目前,这次案件没有当庭宣判。
但这场官司之所以迅速冲上热搜,是因为公众刚刚看过另一朵花引发的千万级判决。
一杯奶茶赔1030万元,代价不只是一张支票
时间往前拨半个月,苏州市中级人民法院对LV诉茉莉奶白商标侵权案作出一审判决。
法院认定,茉莉奶白在品牌标识、门店招牌和产品包装中使用的四叶花卉图形,侵犯了LV名下7件注册商标专用权。
赔偿经济损失1000万元,再加30万元维权合理开支,合计1030万元。
消息出来后,一家家茉莉奶白门店开始检查门头。小程序头像要换,柜台上的杯子要换,纸袋、杯套、灯箱和外卖图片也得跟着调整。
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对于一家拥有两千多家门店的连锁茶饮品牌来说,换标识可不是让设计师按一下删除键。
仓库里已经印好的杯子怎么办?加盟店刚装好的门头谁出钱拆?正在运输的纸袋还能不能用?
线上会员积分、联名活动和广告物料,又要改多少页面?
1030万元只是判决书上能看见的数字,藏在判决书后面的,是一整套品牌视觉系统重新施工。
茉莉奶白为什么会输?
因为法院看的不是“谁的文化历史更悠久”,而是两组图形放进真实商业场景后,会不会让消费者产生联想。
LV名下的老花组合商标,早在1986年就在我国获得注册。经过几十年使用和宣传,其中一些图形已经具有很强的市场辨识度,并获得驰名商标保护。
茉莉奶白关联公司此前曾申请多个类似花卉图形商标,不少申请被驳回,但相关图形后来仍被大量使用在门店和包装上。
从现行商标法角度看,一审判决并非毫无依据。
公共文化可以自由使用,不等于照着别人已经注册、已经形成品牌识别的具体图形,稍作调整便能直接拿来当商标。
比说苹果是普通水果,谁都能画。但如果一家手机公司把苹果咬掉一个缺口,再贴到电子产品上,就很难解释成“我只是在使用公共水果元素”。
宝相花、柿蒂纹也是一样。
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传统花卉造型属于公共资源,LV不能独占所有四瓣花;但LV经过具体设计、排列和长期使用的那套组合图形,可以获得法律保护。
那么问题来了
究竟改到什么程度,才属于独立创作?又像到什么程度,就跨进了LV的商标围墙?
老祖宗留下的是一座花园,不能因为一张证书整体归了私人
判决公布后,网友很快把一批古代纹样翻了出来。
唐代琵琶上的宝相花,古代铜镜上的柿蒂纹,建筑窗格里的对称花卉,还有敦煌壁画、丝织品和瓷器上的四瓣图形,被一张张摆到LV老花旁边。
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越对比,大家越觉得不对劲。这些图案出现的时候,LV压根还没有成立。
为什么外国品牌从东方传统纹样中取得灵感,完成商标注册以后,中国企业反倒可能因为使用类似元素被起诉?
传统纹样是一袋公共面粉。企业可以用它做出自己的糕点,设计独特造型,取一个品牌名字,再用几十年经营把糕点卖出名气。
这块糕点,当然应该受到保护。
可企业不能因为自己先做出一块糕点,就连面粉也一起登记到自己名下,最后不让别人再进厨房。
对于大量使用宝相花、云纹、回纹、缠枝纹等公共元素的商标,保护范围就应该更谨慎。法律重点保护的是企业增加的独特设计,而不是把原始文化素材也一起圈走。
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否则会出现一种很奇怪的结果——外国品牌借用中国传统元素,完成注册、宣传和驰名认定;等中国企业重新使用同源纹样时,却发现面前已经摆满律师函。
大型企业收到律师函,可以组建法务团队,聘请知识产权律师,把官司从一审打到二审。
一家小餐馆、一间服装档口或者县城文创店,收到几十万元的索赔函,第一件事往往不是研究商标法,而是掏出计算器。
请律师多少钱?去外地开庭要关几天店?即使最后打赢了,损失的时间和生意能不能拿回来?
很多小商户甚至还没看见法官,就先在和解协议上签了字。
知识产权原本是为了奖励创新。如果权利范围被无限放大,它就可能从保护创新的护栏,变成专门向小企业收费的闸机。
律所手里握着专业,不能只盯着佣金数字
随着LV官司越来越多,舆论也开始把目光转向背后的法律服务团队。
外资品牌并不熟悉中国每座城市、每家法院和每个商户。
真正负责检索商标、固定证据、发送律师函、准备诉状和提出索赔的,通常是熟悉本土法律程序的专业团队。
于是有人质问:中国律师掌握本土法律资源,为什么不帮助国货建立知识产权防线,反而替外国奢侈品牌起诉中国商家?
律师接受外国企业委托,属于正常法律服务。中国企业在欧洲和美国打知识产权官司,同样需要当地律所代理。
商标法也不能因为原告来自外国,就拒绝保护其合法注册的商标。否则,海外法院将来用同样理由区别对待中国企业,我们也无法接受。
真正应该检查的,是法律服务有没有越过诚实信用的边界。
是在追查生产假货、批量仿冒的制造源头,还是专门寻找不懂法律、无力应诉的小店?
是在制止明确侵权,还是把公共纹样稍有相似的使用都塞进索赔范围?
是在帮助客户维护合法权利,还是把诉讼数量、和解金额和风险代理佣金做成一条流水线?
最高人民法院曾在规范批量知识产权维权时明确指出,权利人应当善意、审慎行使诉权。具有成熟团队和丰富经验的权利人,应更多追查侵权制造源头,不宜只选择小微零售商作为被告。
如果出现诱导侵权、陷阱取证、误导性和解、一件事情重复起诉等行为,法院可以依法认定为权利滥用。
这条标准对权利人适用,对为其设计诉讼方案的专业团队同样是一面镜子。
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《律师法》也没有把律师定义为“谁付钱就只替谁冲锋的人”。
律师要维护当事人的合法权益,同时还要维护法律正确实施,维护社会公平和正义。
关键就在“合法权益”四个字。
律师可以收取合理费用,却不能让佣金成为判断诉讼边界的唯一尺子。
法律是护栏,不是替资本推平公共空间的推土机。
这场官司真正要看的,是法院把线画在哪里
LV诉国家知识产权局案还没有宣判。但判决书会肯定回答清楚以下几个问题:
诉争图形与LV商标究竟像在哪里?
这种相似足不足以让消费者混淆?
四叶花等常见图形作为公共元素,应当在商标比对中占多大权重?
LV经过长期使用形成的品牌识别力,又能把保护范围向外推多远?
如果法院进一步讨论驰名商标保护与公共文化元素之间的界线,这才可能成为行业风向标。
传统纹样数量庞大,散落在古籍、织物、壁画、瓷器、建筑和博物馆藏品里。许多图案没有完成系统整理,更没有形成方便商标审查和企业检索的公共数据库。
国外品牌拿到一个纹样,先设计、先注册、先经营。本土企业过了几十年再回来使用,才发现法律上的位置已经被别人占住。
这堂课确实该补了。
法庭之上,企业当然可以保护自己亲手设计的花。
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但老祖宗留下的那座花园,不能因为谁先拿到一张商标证书,就连门带锁一起归了私人。
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