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安东尼·刘易斯丨批评官员的尺度

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图片来源:网络

节选自《批评官员的尺度》

1919 年以来,最高法院内部一直为如何界定第一修正案保护的“言论自由”争论不休,但是,却没有人提到过与之并列的“出版自由”话题。“吉特洛案”中,多数方大法官赞同将出版自由与言论自由一并纳入基本自由范畴,使之不得受联邦及各州侵犯。然而,时至 1930 年,最高法院仍未审理过一起因报纸、杂志或书籍出版受限引起的案件。只有这类案件,才是检验出版自由的试金石。

不过,1931 年,最高法院终于迎来第一起重要的出版自由案件:“尼尔诉明尼苏达州案”。十年后,大法官们又就“布里奇斯诉加利福尼亚州案”作出裁判,这也是一起关系到言论自由和出版自由的重要判决。两起案件的结果,均以 5 票对 4 票达成,而且都是维护表达自由一方获胜。 尽管多数方是靠“勉强多数”取胜,但是,两起案件在宪法史上,都起到里程碑式的作用。对于正被警察局长沙利文提起的诽谤诉讼所困扰,并打算寻求宪法第一修正案保护的《纽约时报》来说,这些案件包含的表达自由价值,显得尤为重要。

“尼尔诉明尼苏达州案”的主人公杰伊·尼尔是名个性复杂的新闻人,热衷揭露各类社会丑闻,俗称“扒粪记者”。弗雷德·弗兰德利在讲述此案的《明尼苏达小报》一书中,将尼尔描述成一个“反天主教,反犹太人,反黑人,反工会”的极端人士。 1927 年,尼尔在明尼阿波利斯市创办周报《周六新闻》。这是份激进的反犹太报纸,指责腐败的警察局长与“犹太匪帮”沆瀣一气,“暗地操纵着明尼阿波利斯市的一切”。表面上看,尼尔是个不讨人喜欢的角色,但弗兰德利也发现,此人疾恶如仇,常利用媒体的社会批判功能,挑战大小权贵。弗兰德利曾在福特基金会组织的一次餐会上,与朋友提到尼尔其人。邻座的杜邦公司总裁欧文·夏皮罗凑巧听到他们的谈话,主动搭话说:“你们讨论的是‘尼尔案’么?我认识尼尔先生。”夏皮罗的父亲萨姆·夏皮罗,曾在明尼阿波利斯市经营一家干洗店。当地帮会头目巴内特要求他停止营业,将干洗业务转交他人处理。老夏皮罗拒不从命,巴内特随即派四个地痞闯进店里,在客户衣物上肆意泼洒硫酸。欧文·夏皮罗当时才十一岁,躲在木制隔板后目睹了黑帮暴行。当地报纸报道了这起袭击事件,却绝口不提巴内特和他的无理要求。杰伊·尼尔从萨姆·夏皮罗那里得知此事后,在《周六新闻》上详细披露了此事经过。他不仅如实描述了巴内特的所作所为,还痛斥其他报纸畏首畏尾,不敢点出黑帮头目姓名。不久,巴内特因这次袭击事件被政府起诉,经欧文·夏皮罗出庭指认,最终被送入大牢。

尼尔选择批判对象时,并非总是如此机敏。他最喜欢批评的官员之一,是明尼阿波利斯市海乐平郡检察官弗洛依德·奥尔森。奥尔森其实是位自由派改革者,后来曾三度出任明尼苏达州州长。但是,当尼尔用污秽、下流的文字,接连向他“泼脏水”时,奥尔森选择了令自己日后追悔莫及的回应方式:提起诽谤诉讼。他根据一部名为《防治公共滋扰法》的法律,将《周六新闻》告上法庭。“滋扰”其实是个法律术语,主要指骚扰邻人的行为,如乱丢垃圾、制造噪音等。但是,这部法律格外与众不同,居然将一些特定行为纳入滋扰范畴,即任何经营“恶意诽谤、毁人清誉的报纸者”,均构成“滋扰罪”。法官审理此案后,根据《防治公共滋扰法》相关条款,判令《周六新闻》停止发行,永远歇业。其实,州议会 1925 年制定《防治公共滋扰法》,就是为惩治一份名叫《德卢斯锯报》的“扒粪类报纸”。不过,这部法律当时并未遭到其他报纸反对,因为大家普遍瞧不起那些借揭露丑闻之名,行敲诈勒索之实的小报。1927 年 11 月,弗洛依德·奥尔森向法官提出申请,要求勒令《周六新闻》停止营业,法官立即批准。才发行了九期的《周六新闻》,就此关门大吉。

尼尔上诉至明尼苏达州最高法院。他的律师提出,《防治公共滋扰法》违反了宪法第十四修正案,以及州宪法中的出版自由条款,但是,州最高法院简单、粗暴地驳回了尼尔的上诉。大法官们一致认为:“我们的宪法从未打算保护恶意诽谤、蓄意中伤他人的不实之词,或者动机不良、别有用心的出版物。宪法只对诚信、审慎、尽责的报业提供保护。宪法规定出版自由,不是为放纵那些居心险恶者肆意妄为,正如它赋予人民集会权利,却不容许非法集会或骚乱暴动。”这番说辞,难免让人联想起联邦党人当年为《防治煽动法》的辩护。与那部法律一样,即使被告证明自己陈述、报道完全属实,《防治公共滋扰法》一样要求他们必须具有“善良动机、正当目的”。正如霍姆斯在“施维默案”中的异议意见所言,州政府在这里只支持“我们所赞同的思想”的自由。

表面上看,“尼尔案”已尘埃落定,再无回旋余地。杰伊·尼尔已耗尽家财,没有资力上诉至联邦最高法院。然而,两家立场有着天壤之别的机构,却同时向他伸出援手,一家是大名鼎鼎的左翼组织“美国公民自由联盟”,一家是极右翼报纸《芝加哥论坛报》。该报发行人罗伯特·卢瑟福·麦考密克并不认同“美国公民自由联盟”的所作所为,却狂热信奉新闻自由理念。麦考密克认为,《防治公共滋扰法》已严重威胁到出版自由。他极力游说,最终促成那些起初对尼尔的遭遇漠不关心的报业同行们团结一致,通过了一项谴责《防治公共滋扰法》的决议,将这部法律称作“对人民自由最严重的侵扰”。

1931 年 1 月,最高法院开庭审理“尼尔案”。尼尔的代理律师韦姆斯·柯克兰向大法官们表示,即使报纸刊登针对公众人物的诽谤性文字,也不能成为政府打压报界的正当理由。“只要有人为非作歹,报业自然会有所谓诽谤言论。”柯克兰还举例说,19 世纪,《纽约时报》揭露臭名昭著的政客鲍斯·特维德的腐败恶行时,后者“就援引类似法律对付过媒体”。

代表明尼苏达州政府出庭的,是该州助理司法总长詹姆斯·马卡姆。布兰代斯大法官向他提问时,特地将话题转向腐败议题。布兰代斯详细研读过此案卷宗,连硕果仅存的九期《周六新闻》也曾一一过目。他问马卡姆:“在这些文章里,编辑努力证明警匪勾结,操纵赌场捞钱的事实。他们甚至点出了警察局长与不法官员的姓名……我们的确不知道这些指控是真是假,但我们很清楚,如果这种警匪一体的情况确实存在,将是许多城市的耻辱。这些报人孜孜以求的,无非是揭露更多被官方遮蔽的黑幕,这样的言论都不能免责,还有什么样的言论可以免责?如果我们不允许人民讨论这类事务,公共安全如何得以保障?是的,在很多情况下,诽谤确实存在。但是,你总不能一面揭发罪恶,一面掩盖作恶者姓名吧。很难想象,一家没有任何言论免责特权的媒体,能够担当起维护民主社会安危的重任。如果不给他们免责特权,那么,还有什么工作配享这种特权?”

马卡姆采取的诉讼策略,是继续坚持布莱克斯通的古旧观点,即出版自由只保护出版物不受事前限制,而《防治公共滋扰法》并未施加任何事前限制。他的意思是,明尼苏达州的立法没有要求任何人在出版发行前,必须取得官方许可,那才构成弥尔顿当年谴责的英国出版许可制。《防治公共滋扰法》只是规定,报纸发行后,如果确实刊载了诽谤言论,可由一名法官决定对其是否追惩或查封。而且,在出版许可制中,承担举证责任的并非报纸发行人,而是政府。马卡姆指出,根据布莱克斯通对出版自由的阐释,第一修正案中的“出版自由”,只能解释为禁止事前限制。他还援引霍姆斯大法官 1907 年在“帕特森诉科罗拉多州案”的判决意见,霍姆斯在这起案件中声称,第一修正案只禁止“对出版的事前限制”。马卡姆话音未落,已经九十高龄的霍姆斯大法官突然插话:“写那些话时,我还很年轻,马卡姆先生,现在,我已经不这么想了。”

首席大法官休斯亲自撰写了“尼尔诉明尼苏达州案”的判决意见。这是最高法院首次讨论媒体在美国政府架构中的功能。休斯援引了麦迪逊驳斥 1798 年《防治煽动法》的那份关于“弗吉尼亚决议”的报告。麦迪逊当时说:“任何事务一旦实际运转,总难避免某种程度上的滥用,这类情形在新闻界体现得尤为明显。不过,我始终认为,留存一些芜枝杂叶,任其自由凋敝,会比直接剪除更有利于树木生长。”紧随麦迪逊的话,休斯提出了自己对当代媒体角色的看法:

当报界轻率诋毁公众人物,谩骂诽谤恪尽职守的公职人员,并借用公共舆论对他们施加负面影响时,我们不能说媒体权力正被严重滥用,因为与开国先驱们当年遭受的人身攻击相比,这类言论根本算不上什么。如今,我们政府的行政架构已愈加叠床架屋,渎职、贪腐几率陡增,犯罪率屡创新高。玩忽职守的官员与黑帮分子狼狈为奸、包庇犯罪,将对人民的生命和财产安全构成极大威胁,因此,对勇敢、警觉的媒体之需要,显得尤为迫切,在大都市里更是如此。

不难看出,休斯大法官这段判词,明显受到布兰代斯庭审时与马卡姆那段对话的影响。按理说,这位首席大法官应该顺着布兰代斯的思维进一步论证,只要允许批评官员,就应容忍诽谤存在。而且,他还可以宣布,第一修正案中的出版自由,包含批评官员的权利。但是,休斯没有这么做,他在意见最后总结道,明尼苏达州采取的,是宪法禁止的事前限制措施。他说,第一修正案出版自由条款的“首要目的”,是“阻止对出版的事前限制”。他既引述了布莱克斯通的观点,也援引了霍姆斯在“帕特森诉科罗拉多州案”中的意见。休斯说,明尼苏达州的官员们如果觉得尼尔等人滥用批评权,可以告他们诽谤,至于第一修正案是否保护出版后的言论,仍有继续讨论的余地。

加入休斯意见的多数方大法官包括:霍姆斯、布兰代斯,以及两位新任联席大法官 哈兰·斯通和欧文·罗伯茨。位于异议方的,则是最高法院四位坚定的保守派:皮尔斯·巴特勒、威利斯·范·德凡特、詹姆斯·麦克雷诺兹和乔治·萨瑟兰。 异议意见由巴特勒主笔,他列举大量历史文献,试图证明《防治公共滋扰法》并不是布莱克斯通所说的那种强加于民的事前限制。在他看来,事前限制意味着任何出版物若想付印上市,必须先取得政府审查人员的事前许可。

“尼尔诉明尼苏达州案”为美国的出版法确立了一个基本命题:根据宪法第一修正案,事前限制应当受到质疑。注意了,休斯说的是“质疑”,而非绝对禁止,这就意味着在特殊情况下,政府可以进行事前限制。他认为,在战争时期,“无人质疑政府禁止……媒体公布军队开拔时间和兵力部署的权力”。但是,休斯的判决也指出,在通常情况下,无论是行政审查,还是法庭禁令,都不得对出版物进行事前限制。“尼尔案”之后,但凡有人申请对媒体报道进行事前限制,法官们多半会当场驳回。

评论界则在争论,事前限制与事后追惩,到底哪个对出版自由危害更大?如果编辑面临两个选择,一个是在文章发表前,自行清理掉政府介意的涉密内容,一个是曝光政府机密,之后面临 1000 万美元罚金,两害权其轻,选哪个更合适?严厉追惩的威胁,逼迫编辑、记者们不得不进行自我审查,这对表达自由的威慑程度,要远大于正式的法律限制。但是,多数人仍然认为,事前限制有时比事后追惩更具钳制力。对一个出版物申请事前禁令,法官一人即可作出决定,但若想对出版者进行刑事追诉,必领由陪审团定罪。况且,出版物出炉前,若想阻止其发行,申请人可以向法官渲染夸大出版后可能导致的严重后果。但是,当事人如果在出版后提起诉讼,相关言论是否确实引发严重后果,已是世人皆知之事。

1971 年,“尼尔案”四十年后,美国政府试图阻止《纽约时报》和《华盛顿邮报》刊登载有越战内幕的机密文件,这是“尼尔案”之后,美国最重要的一起事前限制案件,但是,《纽约时报》在政府行动三天前,就已开始摘登文件相关内容。所以,一审开庭时,代表《纽约时报》出庭的律师亚历山大·比克尔告诉法官:“三天过去了,共和国安然无恙!”纽约法官默里·格法因据此驳回了政府的禁令申请。官司打到最高法院,大法官们以 6 票对 3 票判政府败诉,多数方所依据的先例,正是“尼尔案”。如果政府赶在报纸出刊前,就向法院申请禁令,此时,由于政府宣称的危害尚未发生,法院、公众对此全无感性认识,可能会轻信政府的警告。“五角大楼文件案”显示出,事前限制是比事后追惩更加危险的措施。政府原打算将《纽约时报》的编辑层和管理层全部送进班房,最终反而自取其辱,令自己陷入政治泥潭。申请禁令固然简单,但让所有媒体集体沉默,可没那么容易。

无论争论多么激烈,美国政府仍然很少动用事前限制措施。这与英国倒形成鲜明对比。在英国,法官常常因为一篇文章、一本书涉嫌诽谤,或可能损害政府利益,就直接发布禁令。前英国军情局官员写过一本《抓间谍者》,这本书在英国一直被法官下令查禁,在美国出版时却畅行无阻。1990 年,加拿大法院应以色列政府申请,查禁了一本由前以色列特工撰写的回忆录。但是,纽约地区法院法官批准针对此书的禁令后,却迅速被上诉法院法官撤销。

“尼尔案”之所以意义深远,还在于此案对媒体功能的强调。麦考密克将休斯大法官的那句判词,镌刻在《芝加哥论坛报》总部大厅内的大理石上:“对勇敢、警觉的媒体之需要,显得尤为迫切,在大都市里更是如此。”休斯大法官开历史之先河,提出这番洞见,追随效法者中,雨果·布莱克大法官绝对是首屈一指的人物。在“五角大楼文件案”中,他发布了一份意味深长的协同意见,这也是他罹病、退休、去世之前,发布的最后一份意见。 他说:

媒体必须受(宪法第一修正案)保障,如此才能揭发政府隐秘,公示人民知晓。惟有一个自由、不受约束的媒体,才能有效曝光政府蒙蔽人民的内幕。自由媒体肩负的至高责任,是防止政府行骗,用谎言将人民送到异国他乡,死于外邦瘴疠或枪林弹雨。在我看来,《纽约时报》、《华盛顿邮报》及其他报纸的勇敢报道,不仅不应受到任何谴责,还应当被大力褒扬,因为他们确实履践了开国先贤的立国宗旨。揭发越南战争的真相,正是报界恪遵先贤期望与信赖的高贵之举。

杰伊·尼尔,虽然只是一位声名不佳的小报编辑,却无意间成就了布莱克大法官所说的高贵志业。而民权自由的这次伟大胜利,最终促成其他不被主流认可的人物争得了胜利。

本文 为北大公共传播转载

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编辑 | 秦沈乐

图源丨网络

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